Субъектный состав наследственных правоотношений

Охрана и защита наследственных прав в России

Субъектный состав наследственных правоотношений


Наследование исторически сложилось как юридико-правовой инструмент, обеспечивающий равновесие между публичными и частными интересами в имущественной сфере.

Регламентация наследственных правоотношений, определяющих переход обязательной наследственной доли, по обыкновению базируется на сочетании интересов отдельных личностей с одной стороны и общества, государства — с другой. Согласно ч. 1 ст.

1149 ГК РФ, обязательными наследниками являются несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособный супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, наследующие независимо от содержания завещания и преимущественно перед другими наследниками. В ст.

1148 ГК РФ также упоминается о субъектах права на обязательную долю, а именно, к ним относятся: граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет; граждане, которые не входят в круг наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Обязательными наследниками могут быть только физические лица, при этом ни состояние дееспособности, ни факт наличия российского гражданства значения в данном случае не имеют.

Обязательным наследником (как и любым другим наследником) признаётся правопреемник наследодателя. Однако далеко не всегда наследник является родственником наследодателя. Это напрямую относится и к обязательной доле, право на получение которой имеют в числе прочих иждивенцы наследодателя.

С практической точки зрения важно помнить, что обязательным наследником (как и наследником вообще) может быть лишь то лицо, которое находится в живых до 24 часов дня, в котором открылось наследство. Иначе вступает в силу «правило коммориентов». Однако законодательное закрепление «правила коммориентов» находит своих противников.

Необходимость введения подобной нормы в законодательную материю продиктована очевидными потребностями общества в связи с всё увеличивающимся количеством катастроф в наш техногенный век.

[1, с 22] Применяя «правило коммориентов», можно столкнуться с парадоксальными ситуациями, когда лица, имеющие право наследовать один после другого, умирают в один и тот же момент, но при этом смерть застаёт их в разных часовых поясах. В этих случаях указанных лиц нельзя относить к коммориентам.

И умерший в более поздних сутках (по местному времени) будет наследником умершего ранее. Говоря о субъектах права на обязательную долю в наследстве, следует отметить, что они исчерпывающе определены в ГК РФ и расширительному толкованию не подлежат.

Таким образом, в числе обязательных наследников ГК называет: несовершеннолетних детей наследодателя; нетрудоспособных детей наследодателя; нетрудоспособного супруга наследодателя; нетрудоспособных родителей наследодателя; нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Норма, содержащаяся в ст.

1149 ГК РФ, не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем, за исключением призвания к наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, перечисленных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ. При этом следует отметить, что в.

перечень обязательных наследников не включаются другие несовершеннолетние или нетрудоспособные родственники наследодателя, а также дети, супруг, родители, иждивенцы наследодателя, не обладающие необходимыми характеристиками — несовершеннолетием либо нетрудоспособностью.

Так, наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего.

Российское наследственное право дает возможность усыновленному ребенку сохранять имущественные, в том числе наследственные, отношения как с семьей, членом которой он становится в результате усыновления, так и с семьей, к которой он принадлежит в силу кровного происхождения.

Это возможно, если сохранены правоотношений с одним из кровных родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель. В этих случаях усыновленные дети являются наследниками после своих кровных родителей, в том числе и в порядке наследования обязательной доли.

Сравним субъективный состав данного права с участниками данного правоотношения по законодательству других стран.

По законодательству Англии к лицам, обладающие правом на предоставление содержания, относятся бывший супруг, не вступивший в другой брак, дети наследодателя (в том числе еще не родившиеся), иждивенцы и иные лица, не связанные с наследодателем узами кровного родства [1, с 146] Подводя итог исследованию субъектного состава наследственного правоотношения, рассматриваемого в аспекте права на обязательную долю, обратим внимание ещё на один дискуссионный вопрос, касающийся недостойных наследников. По общему правилу они не имеют права на наследство. Однако, как быть в том случае если недостойный наследник входит в круг лиц, имеющих право на получение обязательной наследственной доли. Допустим, подросток, с целью увеличения собственной наследственной доли, совершил преступное посягательство на своего отца (потенциального наследодателя), факт чего был подтверждён в судебном порядке. Однако наследодатель после произошедшего включил своего сына в завещание. Понятно, что в соответствии с п.1 ст.1117 ГК РФ такой нерадивый сын будет призываться к наследованию по завещанию. На наш взгляд, на этот вопрос нужно ответить отрицательно в силу прямого указания ст. 1117 ГК РФ. Говоря об этом вопросе, нужно отметить, что касаемо права на обязательную долю нет правила о том, что недостойный наследник не имеет права на ее получение. Отвечая на этот вопрос, мы руководствуемся общим правилом, предусмотренном в ст. 1117 ГК РФ. Однако, на наш взгляд, было бы корректней дополнить ст. 1149 ГК РФ пунктом 5, в котором бы закреплялась невозможность получения недостойным наследником обязательной наследственной доли. Это необходимо, для того чтобы не возникало разночтений, так как этот вопрос на сегодняшний день спорный как в науке, так и на практике.

При наследовании, как по закону, так и по завещанию наследственное имущество может оказаться в собственности нескольких наследников. Такая ситуация складывается, если по закону имущество переходит к двум или нескольким наследникам, а по завещанию — когда оно завещано нескольким наследникам.

В этом случае имущество со дня открытия наследства (смерти наследодателя) поступает в общую долевую собственность наследников. То есть каждый из них имеет долю в наследственном имуществе. Распоряжаться им они могут только по общему согласию всех сособственников. Право общей собственности наследников можно прекратить путем раздела имущества.

Однако не всегда можно в натуре разделить имущество в точном соответствии с долями, которые принадлежат наследникам. Например, если по закону в собственность наследников перешла однокомнатная квартира или автомобиль, такое имущество считается неделимым.

Однако по соглашению между наследниками наследство может быть разделено и не в соответствии с причитающимися им долями. Если выдел доли в натуре невозможен, то наследник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности.

Соответственно, в данном случае, оценка наследственного имущества не может быть произведена по соглашению между наследниками, а опись предприятия (инвентаризацию) не сможет провести нотариус, как указано в ст. 1172 ГК РФ. [2, с 5–10]

В виду того, что по действующему российскому законодательству деятельность по оценке предприятия подлежит лицензированию все вышеперечисленные действия по анализу финансового состояния предприятия него оценке, должны проводиться независимыми оценщиками и аудиторами, имеющими специальную лицензию по оценке предприятий.

Анализ существующего гражданского законодательства, позволяет сделать выводы о дальнейших действиях наследников и возможной судьбе предприятия после принятия наследства.

Во-первых, в случае наследования предприятия наследники становятся правопреемниками наследодателя по всем долгам и требованиям, связанным с предприятием, по которым они будут отвечать всем перешедшим к ним от наследодателя имуществом (а не только самим предприятием).

Во-вторых, для того чтобы иметь право осуществлять предпринимательскую деятельность на этом предприятии, наследники должны в установленном законом порядке зарегистрироваться в качестве предпринимателей.

В противном случае или при обоснованном отказе регистрирующего органа наследникам в регистрации или в выдаче лицензии им придется продать это предприятие в соответствии со ст.

238 ГК РФ либо передать его в доверительное управление (ст. 1012–1026 ГК РФ).

В-третьих, наследники могут передать принадлежащее им предприятие в качестве вклада или пая в хозяйственное общество или производственный кооператив, естественно, с согласия последнего. Но законодательством большинства стран не приветствуется раздел предприятия.

Преимущественное право на получение предприятия, а равно и доли в капитале, ценных бумаг предоставляется тому наследнику, который непосредственно принимал участие в эксплуатации предприятия. [2, с 494] Сохранение предприятия как единый имущественный комплекс выгодно и наследникам, и экономике региона.

Представляется, что основные положения изложенных выводов должны, найти отражение в нормах наследственного права, для того чтобы наследники знали свои права и обязанности при наследовании предприятия, и смогли, осознанно сделать свой выбор о вступлении в наследство или отказе от него. И это вполне разумно.

К сожалению, наследники при принятии наследства не всегда руководствуются разумом. Так, при наличии нескольких квартир и дач, они не распределяют между собой имущество с предоставлением компенсации тому наследнику, которому достанется менее ценная недвижимость.

Наоборот, они предпочитают стать наследниками доли в каждой недвижимости, что становится причиной дальнейших споров по поводу пользования долевой собственностью, усиливающихся при продаже доли одного из наследников постороннему лицу. [3, с 494]

Подводя итог, можно смело заявить, что раздел наследственного имущества является порой довольно рутинным и проблемным делом.

Ведь когда речь идет о разделе наследственного имущества, порой дело доходит до того, что близкие друг другу люди сильно и надолго ссорятся между собой. Невозможно так же предусмотреть все тонкости раздела имущества в законодательстве.

На сегодняшний день представляется необходимым обобщение судебной практики по вопросам раздела наследственного имущества.

Литература:

  1. Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании//Хозяйство и право. — 2002. — № 2. — С.22.
  2. Никифоров А. В. Разъяснение Верховным Судом Российской Федерации вопросов наследования // Наследственное право. –2013. — № 4. С. 5–10.
  3. Шилохвост О. Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве. — М.: Норма, 2006. — С. 146.

Источник: https://moluch.ru/archive/242/55856/

Субъектный состав наследственных правоотношений

Субъектный состав наследственных правоотношений

По вопросу определения лиц, которые могут стать субъектами наследственных правоотношений, в юридической литературе нет четких позиций.

Одни юристы говорят, что субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель и наследники.

Другие считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как покойники субъектами правоотношений быть не могут.

Участников наследственных правоотношений условно (с учетом их отношения к наследственной массе) можно разделить на три группы:

1. наследодатель;

2. нотариус, свидетели, душеприказчики, лица, удостоверяющие завещание вместо нотариуса, лица, подписывающие завещание вместо завещателя, и т.д.;

3. наследники, отказополучатели.

Одной из центральных фигур в наследственном праве является наследодатель – лицо, после смерти которого осуществляется правопреемство. Наследодателями могут быть любые граждане.

Дееспособность наследодателя как необходимое условие для составления завещания указана в п. 2 ст. 1118 ГК РФ. Ранее действовавший ГК РСФСР 1964 г.

не предусматривал обязательным условием для совершения завещания дееспособность наследодателя.

Совершающее завещание лицо должно соответствовать установленным в законе требованиям. Во-первых, распорядиться на случай смерти своим имуществом может только физическое лицо, поскольку юридическое лицо умереть не может. Ведь только fictio legis, как прием юридической техники, породила юридическое лицо, которое по сути своей есть persona ficta vel mystica.

Во-вторых, физическое лицо должно обладать активной завещательной правоспособностью tes-tamenti factio activa, т.е. должно быть в состоянии распоряжаться своим имуществом на случай смерти. Для этого требуется, чтобы лицо в момент совершения завещания обладало гражданской дееспособностью в полном объеме.

Следует подчеркнуть, что имеется в виду именно момент совершения данной сделки.

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет дееспособность как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

Если говорить о завещании как сделке, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, то завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть полностью дееспособным.

Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения восемнадцатилетнего возраста (п. 2 ст. 21 ГК РФ) или в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ), становятся полностью дееспособными и на общих условиях с другими дееспособными лицами могут составить завещание.

Лица частично дееспособные (ст. ст. 26, 28 ГК РФ), а также ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК РФ) завещательной дееспособностью не обладают, а завещание, составленное недееспособным лицом, не имеет юридической силы.

Если лицо, составившее завещание, впоследствии признается недееспособным, то это обстоятельство в принципе не отражается на юридической силе завещания, составленного, когда наследодатель был дееспособным. В то же время такое завещание может быть оспорено по основаниям, предусмотренным ст. 177 ГК РФ.

Признание лица, составившего завещание, недееспособным впоследствии может иметь значение и при решении вопроса об отстранении наследника по завещанию от наследования как недостойного наследника.

Такая сделка может быть признана судом недействительной по иску самого наследодателя, а также иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.

В судебной практике очень часто встречаются случаи оспаривания родственниками завещаний, написанных людьми в преклонном возрасте. Мотивом такого оспаривания обычно выступают старческая доверчивость, внушаемость, различные возрастные психические отклонения.

Если несостоявшимся наследникам удается принести в суд медицинские справки и выписки из истории болезни о наличии у наследодателя в последние годы жизни различных тяжелых заболеваний, а также привести в суд нескольких соседей, которые расскажут, что последние годы наследодатель заговаривался, терялся в пространстве, боялся мышей, милиционеров, женщин в желтом, темноты, света, дождя и радио, то вероятность успешного оспаривания возрастает.

Утрата дееспособности или ее ограничение после совершения завещания своим правовым последствием будет иметь только то, что гражданин лишается какой-либо последующей возможности повлиять на судьбу завещанного имущества. Положение может измениться только в том случае, если до смерти гражданина суд признает его полностью дееспособным.

Требование об обладании полной дееспособностью в момент совершения завещания имеет важное значение. Дело в том, что лишение либо ограничение дееспособности по решению суда не безвозвратно. При отпадении оснований, вследствие которых последовало лишение или ограничение дееспособности, дееспособность по решению суда может быть восстановлена.

Отсюда следует, что признание гражданина недееспособным или ограничение его в дееспособности после совершения завещания не должно влиять на юридическую силу (действительность) совершенного им завещания.

Точно так же восстановление дееспособности не придает завещанию юридическую силу, если завещание было совершено в момент, когда гражданин не обладал дееспособностью в полном объеме: оно остается ничтожным.

Завещание носит сугубо личный характер. Его совершение через представителей, даже прямо уполномоченных на это заинтересованным лицом, с помощью опекунов или попечителей законом запрещено (п. 4 ст. 182, п. 3 ст. 1118 ГК РФ).

Наследник – это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права. Наследник или отказополучатель по общему правилу может быть как дееспособным, так и недееспособным и ограниченно дееспособным.

Круг наследников в ст. 1116 ГК РФ очерчен в полном соответствии с принципом равенства участников гражданских правоотношений (ст. 1 ГК РФ).

К наследованию призываются граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства (а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства).

К наследованию по завещанию могут также призываться указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Равенство субъектов гражданских правоотношений – это не имущественное равенство, но равенство их правоспособности, не «уравниловка, а равенство по обладанию самостоятельной волей, так как в обществе равенство существует только в правовой форме».

Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких названных лиц.

Он вправе также указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. Закон не ограничивает количества подназначений, вследствие чего представляется, что завещатель вправе назначить наследника каждому последующему подназначенному наследнику.

В круг возможных наследников по закону и завещанию входят граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Необходимо учесть, что не родившийся ребенок не является субъектом права наследования.

Закон охраняет долю в наследстве зачатого, но еще не родившегося ко времени открытия наследства наследника только как будущего возможного субъекта. Если ребенок родится живым, он становится наследником и притом с обратной силой ко времени открытия наследства; если же родится мертвым, то считается юридически не существовавшим.

Ребенок становится наследником, хотя бы он прожил после своего рождения всего несколько минут. К наследованию и по завещанию, и по закону могут призываться граждане, которые на момент смерти наследодателя были живы.

При этом за малолетних, а также несовершеннолетних от 14 до 18 лет, лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, сделки, связанные с принятием наследственного имущества, совершают их законные представители, опекуны и попечители.

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали, либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Их называют недостойными наследниками (ст. 1117 ГК РФ).

Лица, упомянутые в ч. 1 ст. 1117 ГК РФ, отстраняются от наследования, если обстоятельства, препятствующие призванию их к наследованию, подтверждены в судебном порядке. Противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу.

Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими.

В данном случае судом выносится не приговор, а определение суда об освобождении лица от уголовной ответственности.

Нельзя признать недостойными наследниками также лиц, не достигших 14-летнего возраста и граждан, признанных в судебном порядке недееспособными.

Сложнее обстоит дело, когда в завещании завещатель указывает лицо, которое должно определить порядок наследования имущества умершего. Не всякое распоряжение такого рода следует безоговорочно признавать недействительным. Ведь в такой форме может быть назначен и душеприказчик.

Наследодатель может назначить душеприказчика – исполнителя завещания (ст. 1134 ГК РФ). Душеприказчик – назначенное в завещании особое лицо, которому завещатель поручает исполнение его воли, выраженной в завещании.

В Кодексе нет ссылки на необходимость обладания душеприказчиком дееспособности, однако п. 2 ст. 1134 ГК РФ предусмотрено судебное освобождение исполнителя завещания от его обязанностей.

Основанием судебного решения об освобождении от обязанностей исполнителя завещания может быть невозможность исполнения гражданином обязанностей душеприказчика, обусловленная обстоятельствами, препятствующими его деятельности.

К таким обстоятельствам следует отнести тяжелую болезнь исполнителя, признание исполнителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, отъезд на длительный срок.

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.

Если завещание совершено только в отношении части имущества, то оставшаяся часть считается незавещанной и наследуется по закону. В завещании не обязательно перечислять конкретные виды имущества.

Будет достаточно распоряжения типа: «Все мое имущество, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю».

Данные положения ГК РФ исходят из принципа свободы завещания и предусматривают право лица распорядиться на случай своей смерти любым имуществом.

Юридические лица призываются к наследованию только при наличии двух условий: наследодатель оставил завещание на конкретное юридическое лицо; данное юридическое лицо существует на день открытия наследства, т.е. на день смерти наследодателя. Если юридическое лицо, которому наследодатель завещал имущество, ликвидировано, завещание не принимается во внимание нотариусом, и имущество наследуется по закону.

«Существующим» юридическим лицом должно считаться лицо, которое зарегистрировано на территории Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством, и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в установленном законодательством порядке и на основании своего личного закона (если это иностранное юридическое лицо). Юридическому лицо может быть завещано все имущество, либо его часть. Юридическое лицо, как и гражданин вправе отказаться от наследства.

Наследование имущества публичными образованиями (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации) имеет место, когда имущество им завещано и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части.

В отношении наследования иностранными государствами и международными организациями представляется, что законодателем не сняты до конца все проблемы.

В частности, могут ли быть наследниками иностранное государство или международная организация, если иностранное государство не признано мировым сообществом, или если договор о создании международной организации не ратифицирован в установленном порядке Российской Федерацией.

В отдельном случае речь может идти о наследовании выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ).

Имущество умершего считается выморочным, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность РФ. Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ и муниципальных образований определяется законом.

Источник: https://www.gestion.ru/news/articles/671/

Субъектный состав наследственного правоотношения

Субъектный состав наследственных правоотношений

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Заместитель председателя ВС РФ в протесте поставил вопрос об отмене Постановления Президиума в связи с неправильным применением норм материального права (кроме того, нарушением норм и процессуального права).

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ 05.11.1998 пришла к выводу, что Постановление Президиума Краснодарского краевого суда противоречит законодательству, и протест удовлетворила, указав следующее.

Согласно правилам ст. 191 ГК РФ течение установленного законом для принятия наследства срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало.

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Таким образом, переход права на принятие наследства возможен только в случае смерти наследника, призванного к наследованию, после открытия наследства, каковым признается день смерти наследодателя, а не час, как ошибочно полагал Президиум краевого суда.

С. Зубков и его сын Андрей умерли в один день, наследство в силу упомянутых норм материального права открылось после каждого из них самостоятельно, течение срока для принятия наследства началось на следующий день после их смерти, поэтому независимо от часа смерти они не наследуют друг после друга и право на принятие наследства не могло перейти к Н. Зубковой.

Согласно ст. 1115 ГК РФ по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает.

Исключение составляют несовершеннолетние, не достигшие 14 лет, и граждане, находящиеся под опекой.

Поскольку названные лица не наделены правом выбора места пребывания и места жительства, местом их жительства признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. Место жительства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет определяется по общим правилам.

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества.

Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

В качестве подтверждения факта места открытия наследства, т.е. места последнего постоянного жительства наследодателя, нотариусом для оформления в правах наследования может быть принят один из следующих документов:

– справка жилищно-эксплуатационной организации о регистрации гражданина по месту его жительства;

– справка органа местного самоуправления аналогичного содержания;

– справка с места работы умершего о месте его жительства;

– справка адресного бюро о регистрации гражданина по месту его жительства;

– справка жилищного либо жилищно-строительного кооператива;

– выписка из домовой книги; справка районного (городского) военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на воинскую службу;

– справка органа социальной защиты населения о том, по какому адресу доставлялась пенсия наследодателю;

– решение суда об установлении факта места открытия наследства.

В отдельных случаях могут использоваться два или несколько документов, в совокупности подтверждающих данный факт.

Местом открытия наследства является именно постоянное (не временное) место жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время вне места постоянного жительства. В связи с этим следует иметь в виду, что в ряде случаев место открытия наследства может не совпадать с местом фактического пребывания наследодателя.

Определение места открытия наследства имеет важное практическое значение, поскольку именно по этому месту устанавливается круг лиц, призываемых к наследованию, происходит принятие наследства или отказ от него, совершаются иные действия по оформлению наследственных прав.

Приведем пример.

09.02.2004 Ленинский районный суд г. Ярославля рассмотрел дело об установлении места открытия наследства.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/law/00117691_1.html

Завещание в нотариальной практике. а. н. левушкин. 266 с

Субъектный состав наследственных правоотношений

Нотариус, осуществляя публично-правовые функции, участвует в осуществлении,

охране и защите наследственных прав, вступает в правовые отношения с наследодателем,

наследниками, другими участниками наследственных правоотношений.Книга посвящена изучению и научному осмыслению наследственных отношений в

нотариальной практике, нотариальных действий при наследовании по завещанию.

В работе рассмотрено участие нотариуса в составлении и удостоверении завещания,

применении мер охраны наследственного имущества, в исполнении завещания и других действиях,

связанных с переходом права собственности на имущество в порядке наследования
по завещанию. Институт завещания является одним из ключевых институтов наследственного права России.

Будучи инструментом, посредством которого наследодатель может

определить судьбу принадлежащего ему имущества после своей смерти, завещаниеявляется важной составляющей всего гражданского оборота.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Научно-практическое пособие может быть рекомендовано нотариусам,

практикующим юристам, преподавателям, аспирантами студентам вузов и в целом широкому кругу читателей, интересующихся нотариальной

практикой и наследственными правоотношениями при завещании.

СОДЕРЖАНИЕВведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Глава 1. Понятие и правовая природа завещания в нотариальной практике

1.1. Историческое развитие и современное нормативно-правовое регулирование наследования по завещанию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.2. Понятие и особенности завещания как основания наследования в нотариальной практике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211.3. Принципы, тайна и толкование завещания в нотариальной практике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Глава 2. Субъектный состав и содержание завещания

2.1. Субъектный состав наследственных правоотношений по завещанию и роль нотариата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .612.2. завещания, реализуемое в нотариальной практике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Глава 3. Нотариальное удостоверение и исполнение завещания

3.1. Порядок совершения и нотариальная форма завещания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993.2. Реализация и охрана наследственных прав по завещанию, действия по исполнению завещания в нотариальной практике . . . . . . . . . . . 1063.3. Принятие и отказ от наследства по завещанию в нотариальной практике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

Глава 4. Особые формы завещания: теория и практика применения

4.1. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1314.2. Закрытое завещание в нотариальной практике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1424.3. Завещания в чрезвычайных обстоятельствах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

Глава 5. Недействительность, отмена и изменение завещания в нотариальной практике

5.1. Недействительность завещания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1555.2. Отмена и изменение завещания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Библиографический список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

Практические рекомендации для нотариальной практики при наследовании по завещанию

1. Нотариальное удостоверение завещания и информация о его наличии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1992. Составление завещания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013. Срок принятия наследства по завещанию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2044. Исполнение завещания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2065. Признание завещания недействительным . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2076. Отмена или изменение завещания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

Образцы документов

Приложение 1. Завещание части имущества (квартиры) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212Приложение 2. Совместное завещание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .214Приложение 3. Завещание с завещательным отказом в присутствии свидетелей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216Приложение 4. Завещание с подназначением наследников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . 219Приложение 5. Завещание имущества, которое будет приобретено в будущем, нескольким лицам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221Приложение 6. Завещание в пользу юридического лица (завещание подписывается за завещателя третьим лицом) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223Приложение 7. Заявление об охране наследства . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226Приложение 8. Запрос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227Приложение 9. Заявление наследника — индивидуального предпринимателя на получение в счет своей наследственной доливходящего в состав наследства предприятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229Приложение 10.

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство при наследственной трансмиссии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231Приложение 11. Заявление об обязании нотариуса совершить нотариальное действие по включению имущества в состав наследства . . . . . . 235Приложение 12.

Заявление об обеспечении иска о признании недействительным завещанияв виде запрещения нотариусу выдавать ответчику свидетельство о праве на наследство по оспариваемому завещанию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238Приложение 13. Исковое заявление о признании завещания недействительным . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

241Приложение 14. Распоряжение об отмене завещания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Приложение 15. Соглашение о разделе наследства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .246Приложение 16. Завещание с распределением имущества между наследниками и назначением душеприказчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248Приложение 17. Удостоверительная надпись для завещаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249Приложение 18.

Образец алфавитной книги учета завещаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251Приложение 19. Образец извещения о вскрытии закрытого завещания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252

Приложение 20.

Протокол вскрытия и оглашения закрытого завещания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Источник: http://notarybook.ru/shop/novinki/zaveshhanie-v-notarial-noj-praktike-a-n-levushkin/

Крепость Права
Добавить комментарий